Споры по договорам поставки, аренды, подряда. Что разъясняли арбитражные суды в ноябре

12 февраля 2018 года директор «Центра Правового Обслуживания» Коняева Анна Юрьевна привела примеры практики по взысканию упущенной выгоды для читателей электронного портала «Право.ru»

Насколько часто, в каких областях возникает вопрос о необходимости взыскания именно упущенной выгоды?

Статья 12 ГК РФ устанавливает в качестве способа защиты гражданских прав возмещение убытков. В соответствии с п. 2 ст.

15 ГК РФ под убытками понимается и упущенная выгода, представляющая собой неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его права не нарушались.

Обратиться в суд за взысканием упущенной выгоды вправе лица, которые в результате неправомерных действий второй стороны договора лишились финансовых средств, на получение которых рассчитывали при заключении договора.

В судебном процессе по поводу взыскания упущенной выгоды истец должен доказать, что имел реальную возможность получить доход, принял зависящие от него меры для получения дохода, но не смог его получить из-за допущенной ответчиком недобросовестности.

В большинстве случаев неполученные доходы взыскивают по договорам поставки, аренды, купли-продажи. Однако, обращаются за взысканием неполученных доходов и в менее распространенных случаях:

Дело № А51-30027/2016 от 30.08.2017 г. Владивосток

Некоммерческая организация обратилась в Арбитражный суд Приморского края с иском о взыскании с Российской Федерации в лице ФССП убытков в сумме около 3 миллионов рублей.

Суть дела:

Некоммерческая организация разместила денежные средства на депозитном счете в банке. Согласно договора срочного депозита, банк зачисляет денежную сумму на счет вкладчика на определенный срок, одновременно обязуясь возвратить депозит в установленный срок и уплатить на него проценты.

Позже судебным приставом – исполнителем в рамках исполнительного производства вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся в банке денежные средства некоммерческой организации, с депозитного счета были списаны денежные средства (позже списание средств будет признано Арбитражным судом незаконным).Некоммерческая организация посчитала, что в результате списания денежных средств ей причинен ущерб в виде неполученных по договору процентов, организация обратилась в суд с иском о взыскании убытков в виде упущенной выгоды.

Какова судебная практика по этому вопросу? Что нужно доказать и насколько реально это сделать?

Может ли быть такое, что упущенную выгоду взыскивают редко лишь потому, что суды неохотно идут навстречу?

В соответствии с ГК РФ упущенная выгода — это неполученные доходы, которые могли быть получены участником правоотношений при отсутствии нарушения его прав. На практике с взысканием упущенной выгоды возникают трудности. В судебном процессе истец должен доказать:

  • противоправность действий либо бездействия ответчика;
  • наличие факта упущенной выгоды и ее размер;
  • причинную связь между действиями контрагента и возникновением упущенной выгоды.

Еще несколько лет назад для взыскания упущенной выгоды требовалось выполнить условие: подробно обосновать ее сумму, которую точно рассчитать во многих случаях невозможно. С 2015 года в ГК РФ внесены изменения, а именно статья 393 дополнена пунктом 5, который устанавливает:

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности.

Суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности.

В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.

Изменения должны были облегчить процесс взыскания упущенной выгоды, поскольку при невозможности доказать ее размер истцом, расчеты сможет произвести суд. С принятием пункта 5 ст. 393 ГК РФ неточность размера упущенной выгоды перестала являться безусловным основанием к отказу в ее взыскании.

В п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г.

№ 25 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ» разъясняется, что при рассмотрении дел, связанных со взысканием неполученного дохода, которым является упущенная выгода, судам следует принимать во внимание тот факт, что представленный потерпевшей стороной расчет обычно является приблизительным. Тем не менее это обстоятельство не может служить основанием для отказа в исковых требованиях.

Указанная позиция подтверждается еще в одном акте: Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.

2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» в котором разъясняется, что согласно пункту 5 статьи 393 ГК РФ суд не может отказать в удовлетворении требования истца о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности.

Несмотря на положительные тенденции на практике взыскать упущенную выгоду все еще сложно. Результаты процесса все так же зависят от субъективной оценки судьи и наличия/отсутствия документально подтвержденных расчетов.

Отсутствует единая формула для расчета упущенной выгоды, поэтому судебная практика по таким делам крайне противоречива.

Рассматривая дело, суд ориентируется на причины появления упущенной выгоды и особенности правоотношений сторон разбирательства, существовавших до ее возникновения.

Примеры дел с ми

На сегодняшний день судебную практику по делам о взыскании упущенной выгоды нельзя назвать единообразной. Результат судебного процесса будет зависеть от качества и количества доказательств, представленных истцом, оценки обстоятельств дела судом и метода расчета упущенной выгоды, примененного судом.

Противоречивость судебной практики по рассматриваемой категории дел демонстрируют решения, принятые Арбитражными судами Северо-Западного и Московского округов в марте и апреле 2017 года:

В первом случае суд взыскал упущенную выгоду в виде разницы между суммой, по которой товар должен быть продан третьим лицам и стоимостью не поставленного поставщиком товара.

Во втором случае истец просил взыскать упущенную выгоду по причине невыполнения ответчиком обязательств по посадке картофеля.

В обоснование размера упущенной выгоды истец представил суду данные статистики за предшествующий разбирательству год, однако суд счел размер упущенной выгоды недоказанным.

Постановление от 31 марта 2017 по делу N А40-117531/2016 Арбитражного суда Московского округа

АО обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчику ООО о взыскании денежных средств, суд удовлетворил требования частично.

Решением первого суда и апелляционной инстанции с ООО в пользу АО взыскана задолженность по договору, проценты за пользование коммерческим кредитом штраф, проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы на пошлину, расходы по оплате услуг представителя в размере, упущенная выгода в размере 92 400 рублей.

ООО не согласившись с принятыми по делу судебными актами, обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решения предыдущих судов и принять новый судебный акт.

При рассмотрении жалобы установлено: между истцом (поставщиком) и ответчиком (покупателем) заключен договор поставки, согласно которого поставщик обязуется передать в собственность покупателю товар, а покупатель (ответчик) обязуетсяпринять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.

Порядок и срок поставки согласуется сторонами в спецификациях. Истцом ответчику перечислены денежные средства в счет предварительной оплаты поставки товара, что подтверждается представленным платежными поручениями.

Как указывает истец, товар до настоящего времени не поставлен, денежные средства не возвращены.

Судом первой инстанции и апелляцией исковые требования АО были частично удовлетворены, с ООО взыскана задолженность по договору, штраф, проценты, упущенная выгода в размере 92400 рублей, расходы на представителя, расходы на госпошлину.

ООО не согласилось с такими решениями и обратилось в Арбитражный суд Московского округа. Рассмотрев дело, суд не нашел оснований для удовлетворения требований ООО и поддержал ранее принятые решения.

В отношении взыскания упущенной выгоды суд разъяснил: решение о взыскании 92400 рублей правомерно.

Размер упущенной выгоды должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено; в частности, по требованию о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, причиненных недопоставкой сырья или комплектующих изделий, размер такого дохода должен определяться исходя из цены реализации готовых товаров, предусмотренной договорами с покупателями этих товаров, за вычетом стоимости недопоставленного сырья или комплектующих изделий, транспортно-заготовительских расходов и других затрат, связанных с производством готовых товаров.

Как установлено апелляцией, истец предоставил в подтверждение требования о взыскании упущенной выгоды, в том числе, договор и спецификации к нему, что подтверждает стоимость товара и невозможность его передачи третьему лицу по указанному договору, ввиду неисполнения ответчиком обязательств по рассматриваемому договору.Суд постановил, что нарушений арбитражным судом апелляционной инстанции при вынесении обжалуемого судебного акта не допущено, кассационная жалобы оставлена без удовлетворения.

Постановление от 14 апреля 2017 по делу № А 56-15542 Арбитражного суда Северо-западного округа

ООО обратилось к Учреждению с иском о компенсации упущенной выгоды в сумме более 9 миллионов рублей. Решением суда первой инстанции и апелляционного суда исковые требования оставлены без удовлетворения, поскольку не доказана причинно-следственная связь между действиями Учреждения и возникшими у ООО убытками.

При рассмотрении жалобы кассационной инстанцией установлено:

ООО заключило с Учреждением договор оказания услуг, в соответствии с условиями Учреждение по заданию ООО производит сельхозпродукцию и передает ее ООО, в свою очередь ООО участвует в производстве сельскохозяйственной продукции, финансирует производство продукции и оплачивает произведенную продукцию. По условиям договора Учреждение обязуется передать ООО семенной материал надлежащего качества и в установленном количестве, и несет ответственность за качество и количество материала.

По утверждению Общества Учреждению были переданы материалы, удобрения, топливо и денежные средства, при этом Учреждение свои обязательства не исполнило: уклонилось от обязанности по уборке картофеля с полей, посадку картофеля осуществило в меньшем количестве, чем было определено соглашением, удобрение не использовало, денежные средства использовало не по назначению.

В обоснование исковых требований Общество предъявило суду расчет, содержащий сведения:

  • урожайность картофеля за 2015 год по данным Министерства сельского хозяйства;
  • предполагаемая урожайность картофеля в результате исполнения сторонами условий договора, на основе полученного количества картофеля и площади земель в килограммах;
  • средняя цена картофеля на рынке за 1 кг;
  • предполагаемая прибыль Общества от продажи картофеля.

На основе этих данных размер упущенной выгоды, по расчетам Общества составил более 9 миллионов рублей.

Изучив материалы дела, суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы по следующим основаниям:

В соответствии со ст. 393 ГК РФ При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

Общество не предоставило документального подтверждения совершения действий, направленных на извлечение доходов, которые не были им получены, в связи с нарушениями, допущенными Учреждением.

В материалах отсутствуют документы, подтверждающие заключение договоров с другими хозяйствующими субъектами, исполнение которых стало невозможным по вине Учреждения.

Читайте также:  В будущем юристов может заменить робот лила

Представленные Обществом в дело документы, подтверждающие, по его мнению, факт несения им расходов и затрат, связанных с организацией производства сельскохозяйственной продукции, и факт передачи Учреждению материальных ценностей, правомерно не приняты предыдущими судами в качестве надлежащих доказательств, поскольку, как указали суды, Общество не представило доказательств того, что при обычных условиях гражданского оборота оно получило бы в спорный период прибыль и что оно принимало какие-либо меры для получения этой прибыли. Кассационная жалоба общества оставлена без удовлетворения.

Споры о цене и расторжение договора: случаи, когда стоит судиться с подрядчиками

Договоры генерального строительного подряда составляют основу взаимоотношений участников инвестиционно-строительного проекта.

В период кризиса растет количество случаев неисполнения договорных обязательств, что наряду с пробелами в договоре приводит к обострению и спорам по ключевым вопросам отношений сторон. В данном случае это вопросы цены, качества, сроков работ и получения заказчиком результата, на который он рассчитывал.

Ведь смысл договора подряда состоит в том, что подрядчик обязуется создать и передать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить этот результат работ.

Причиной спора с подрядчиком, как правило, является недовольство со стороны заказчика качеством выполненных работ и сроками передачи их результата, а со стороны подрядчика — стоимостью и оплатой выполненных им работ.

В случае возникновения конфликта мы рекомендуем приложить максимум усилий для внесудебного урегулирования спора (спор может серьезно затянуться, что приведет к задержке завершения строительства или затруднениям с началом полноценной эксплуатации объекта) и сохранения партнерских отношений.

Если договориться во внесудебном порядке не удалось, суд неизбежен. На что нужно обратить внимание?

Расторжение договора и возврат аванса

Как правило, иск заказчика, неудовлетворенного ходом выполнения работ, связан с требованием о расторжении договора и о возврате неотработанной части аванса.

Расторжение договора может быть осуществлено заказчиком в одностороннем (несудебном) порядке или путем предъявления такого требования в суд. В первом случае необходимо доказать наличие оснований для одностороннего отказа от исполнения договора.

Например, подтвердить тот факт, что работы выполняются крайне медленно и что они не будут выполнены в установленный договором срок. В таком случае заказчик может направить генподрядчику уведомление об одностороннем отказе от договора и потребовать вернуть неотработанную часть аванса (переплату).

В случае невыполнения этого требования – обратиться в суд.

Заказчик может отказаться от договора подряда и без указания причин (если только договором не установлен запрет на такой немотивированный отказ). Однако, в таком случае он обязан уплатить подрядчику часть цены пропорционально выполненным работам и компенсировать убытки в пределах цены договора.

Важно помнить, что потребовать возвращения аванса возможно только в случае расторжения договора. По договору, который продолжает действовать (не расторгнут), у подрядчика не возникает обязанности вернуть денежные средства – он должен их отработать.

В свою очередь, подрядчик вправе, например, потребовать от заказчика выплаты договорной неустойки за нарушение обязанностей по перечислению аванса (если это предусмотрено договором).

На практике подрядчик часто обосновывает невозможность выполнения своих обязательств – неисполнением соответствующей встречной обязанности заказчиком.

Например, заказчик не предоставил своевременно строительную площадку, не обеспечил подрядчика необходимой качественной технической документацией, не перечислил вышеупомянутый аванс и пр. Если суд установит обоюдную вину подрядчика и заказчика, он вправе уменьшить меру ответственности подрядчика.

Вот почему крайне важным является фиксация нарушения договора другой стороной (переписка, претензии, подтверждения невыполнении указаний заказчика).

Вышеизложенное объясняет, почему в спорах по договору строительного подряда широко распространены встречные иски и применяется назначение судебной экспертизы (особенно в спорах по недостаткам и стоимости выполненных работ).

Другим важным видом споров с подрядчиками являются споры о цене договора. Они связаны как с вопросами выполнения дополнительных работ или удорожанием строительства, так и с несогласием заказчика с фактически выполненными объемами работ, которые выставляет подрядчик.

В любом случае существенное значение имеют формулировки в договоре о цене и порядке оплаты. Если в формулировке о цене, например, прямо не указано иное, цена договора считается твердой.

В таком случае подрядчик не вправе требовать ее увеличения, а заказчик уменьшения, даже если на момент заключения договора они не могли точно предусмотреть весь объем выполняемых на объекте работ.

В последнее время позиции судов в отношении выплаты твердой цены договора претерпели существенное изменения.

Даже при наличии в договоре условия о твердой цене, необходимо иметь ввиду, что для ее оплаты должны быть подтверждены фактически выполненные объемы, соответствующие смете. В противном случае цена может быть уменьшена.

Это может быть использовано заказчиком в споре с подрядчиком в отношении размера цены договора, подлежащей уплате подрядчику.

При оценке требования об оплате дополнительных работ суды оценивают, чем такие работы были вызваны – внесением заказчиком изменений в техническую документацию (ТД) или инициативой подрядчика. В первом случае исход дела будет зависеть от того, повлекло ли внесение заказчиком изменений в ТД увеличение стоимости строительства более чем на 10 % или нет.

Если да, то подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, в том числе твердой.

Во втором случае (инициатива подрядчика) многое зависит от доказанности того факта, был ли заказчик уведомлен о необходимости проведения таких дополнительных работ или нет и от оценки действий заказчика – согласовывал ли он каким-то образом необходимость таких работ и имеются ли признаки согласия на их оплату.

Споры по объемам и качеству работ

Цена договора может быть уменьшена по требованию заказчика в судебном порядке (если не удалось разрешить спор миром) также и в случае обнаружения недостатков работ или несоответствия между предъявленными к оплате и фактически выполненными объемами работ.

Работы, выполненные ненадлежащим образом, не подлежат оплате. При этом бремя доказывания недостатков работ возлагается на заказчика.

Важно показать суду наличие спора по недостаткам или объемам.

Таким доказательством (помимо указаний контролирующего органа или сведений от инженера или технического заказчика) может быть внесудебное экспертное исследование, проведенное специализированной экспертной организацией.

И уже суд определяет, требуется ли назначение судебной экспертизы или возможно вынесение решения на основе имеющихся в материалах дела доказательств (например, на основе той самой внесудебной экспертизы).

На практике суды применяют различные способы определения стоимости ненадлежащим образом выполненных работ.

Это и определение фактической стоимости таких работ, и определение стоимости устранения недостатков, и более экзотичные способы (снижение цены договора до стоимости надлежащим образом выполненных работ) или определение рыночной стоимости ненадлежащим образом выполненных работ (например, в отсутствие применимых расценок).

С нашей точки зрения, более эффективным является определение стоимости устранения недостатков. Это может позволить заказчику процессуально сэкономить на дополнительном сложном процессе по взысканию убытков, связанных с устранением недостатков.

Другие виды споров могут быть связаны, например, с мерами ответственности (взыскание неустойки, штрафа).

В таких спорах необходимо будет доказать наличие самого нарушения, вину подрядчика, отсутствие неисполнения заказчиком своего «встречного» обязательства (которое могло послужить причиной нарушения договора подрядчиком – например, несвоевременная передача площадки заказчиком, непередача технической документации и т.п.).

В заключение хотелось бы напомнить важную (и, казалось бы, общеизвестную) вещь: тщательная проработка договора генподряда на стадии до его заключения поможет минимизировать риски возникновения конфликтов на стадии исполнения договора и разрешить спор в вашу пользу в случае возникновения конфликта.

Взыскание задолженности (долга) по договору поставки, товар оплачен но не поставлен, юрист по договорам поставки

Наиболее часто в юридической практике заключения и исполнения договоров поставки возникают арбитражные споры:

  • наложение штрафных санкций за недопоставку товара, который был предварительно оплачен;
  • просрочка оплаты товара, взыскание долга по договору поставки;
  • взыскание переплаты по договору поставки;
  • поставка некачественного товара;
  • несение расходов на доставку товара;
  • изменение стоимости товара после подписания договора поставки;
  • расторжение договора поставки до получения противной стороной соответствующего уведомления.

Арбитражные споры, связанные с наложением штрафных санкций за недопоставку заблаговременно оплаченного товара

От других договоров, регулирующих отношения в сфере купли-продажи, договор поставки отличается, прежде всего, систематичностью купли-продажи тех или иных товаров и отсутствием необходимости в заключении отдельного договора для каждой последующей сделки.

Причин, по которым поставщик может не успеть вовремя произвести поставку уже оплаченного товара, может быть множество. Таковыми могут выступать и перебои в производстве, и затруднения в доставке товара, и прочие обстоятельства.

Нарушения сроков поставки, в ситуациях, когда товар оплачен, но не поставлен, и в результате которых покупатели несут убытки, нередко становятся основанием для подачи исков.

Как правило, в таких случаях суд встает на сторону истца. Одним из ключевых оснований для принятия такого решения является, пункт 13 постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 8 октября 1998 № 13/14, регламентирующего практику применения положений ГК Российской Федерации относительно процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии с данной нормой, на основании пункта 4 ст.

487 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения продавцом обязанностей по передаче заранее оплаченного товара и если договором не предусмотрено иных санкций, уплате подлежат проценты на сумму предоплаты (аванса). Согласно ст.

395 ГК РФ начисление процентов начинается со дня, когда в соответствии с договором должна была быть произведена передача товара, и до момента передачи покупателю товара либо же возврата ему предварительно оплаченной суммы.

Помимо этого, договором может предусматриваться обязанность поставщика уплачивать проценты со дня получения предварительной оплаты от покупателя и до фактической передачи товара или же возврата продавцом денежных средств покупателю, в случае его отказа от товара.

В таком случае проценты, согласно ст. 823 Гражданского Кодекса РФ, взимаются в качестве платы за предоставленный коммерческий кредит. Справедливость применения данной законодательной нормы подтверждается постановлениями Президиума ВАС РФ № 8233/05 и № 12769/05 от 8 ноября 2005 и от 28.02.2006 соответственно.

Арбитражные споры при просрочке оплаты товара, взыскание денежных средств по договору поставки

Нарушение установленных договором поставки сроков оплаты может происходить не только со стороны продавца. Нередко покупатель допускает задолженность по оплате поставленного по договору товара и большую сумму долга.

Читайте также:  Неустойка за просрочку исполнения обязательств по договору, размер, взыскание, оплата, какой процент указать, расчет пени, штрафов, неустойки

Арбитражные суды в подобном случае зачастую применяют к виновной стороне сразу два вида ответственности — в виде санкции на покупателя может быть наложен штраф (неустойка), а также сняты проценты за временное пользование чужими денежными средствами в порядке, описанном в ст. 395 Гражданского Кодекса РФ.

Однако подобные решения могут быть оспорены в апелляционном суде. Дело в том, что при рассмотрении подобного решения суда нижестоящей инстанции ФАС Центрального округа принял решение о неправомерности такого решения о двойной ответственности.

В своем постановлении от № А62-963/2006 от 11 сентября 2006 Федеральный Арбитражный Суд четко указал на то, что в случаях, когда законодательством либо договором сторон при просрочке исполнения денежного обязательства для должника предусмотрена обязанность уплатить неустойку (пеню либо штраф), судам следует исходить из того, что кредитор имеет право на предъявление требований о применении какой-либо одной из этих мер.

Выбор формы ответственности в случае неисполнения денежного обязательства должен определяться кредитором.

Споры, возникшие вследствие поставки товара ненадлежащего качества

Настоящим российским законодательством предусматривается норма, которая призвана обеспечить защиту прав покупателя в случае, если приобретенный им товар не соответствует согласованному в договоре качеству.

Так, согласно п.1 статьи 518 Гражданского Кодекса РФ, покупатель, который получил некачественный товар, имеет право на возврат некачественного товара поставщику и предъявление ему ряда законных претензий.

Исключением является ситуации, когда после получения уведомления о недостатках товара от покупателя, поставщик без промедления осуществил замену поставленных товаров товарами соответствующего качества.

Однако на практике поставщики далеко не всегда оперативно реагируют на подобные уведомления, не желая нести расходы по замене товара. В таком случае покупателю для защиты своих прав стоит прибегнуть к обращению в арбитражный суд. К поставщику могут быть применены санкции, предусмотренные ст. 475 Гражданского Кодекса РФ.

Пунктом 2 вышеуказанной статьи предусмотрено, что при существенных нарушениях в части требований к качеству товара, а именно, обнаружении
неустранимых дефектов, недостатков, устранение которых невозможно без несоразмерных временных или финансовых расходов, либо же неоднократном выявлении недостатков, покупатель имеет право на отказ от исполнения условий договора, возврат суммы, уплаченной за товар, или же замену некачественного товара тем, что соответствует заявленному в договоре качеству.

При рассмотрении подобных споров суды руководствуются нормами, закрепленными в ст.

309 и 310 Гражданского Кодекса РФ, в соответствии с которыми стороны должны исполнять обязательства надлежащим образом в соответствии с согласованными условиями и требованиями настоящего законодательства, в то время как одностороннее внесение изменений в условия договора либо же односторонний отказ поставщика от надлежащего исполнения обязательства являются недопустимыми. Соответственно, в большинстве таких арбитражных споров суды признают правоту истца, которым может выступать покупатель либо получатель товара.

Арбитражные споры, связанные с расходами на доставку товара

Одним из важных условий договора поставки является согласование порядка распределения сторонами расходов на доставку товара.

Опытный юрист по договорам поставки непременно настоит на включении данного пункта в соглашение. Однако зачастую стороны заключают договор без участия специалистов-правоведов и пропускают подобное положение, что в последующем приводит к разногласиям, решение которых в большинстве случаев возможно исключительно в судебном порядке.

Основным документом, на который ссылаются суды при рассмотрении подобных споров, является Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 18 от 22 октября 1997, регламентирующее ряд вопросов, связанных с реализацией положений ГК Российской Федерации касательно договора поставки.

В п. 9 данного постановления содержится рекомендация судам при разрешении арбитражных споров, которые связаны с доставкой товаров по договору поставки, в случае, если стороны не прописали в договоре распределение транспортных расходов на доставку товаров, опираться на практику взаимоотношений сторон и их действительную волю. Согласно ст.

431 ГК РФ, чтобы выявить фактическую волю сторон, суд должен принять во внимание все обстоятельства, в том числе те, что предшествовали договору — переписку, переговоры, установившуюся практику взаимных отношений сторон, традиционную практику делового оборота, а также распределение обязанностей сторон после того, как было заключено соглашение (ст.

431 ГК РФ).

Подытоживая вышесказанное, чтобы избежать спорных ситуаций, которые могут стать причиной длительных судебных разбирательств, заблаговременно стоит оговорить в договоре, какая из сторон и в каких объемах должна будет нести расходы по доставке товара.

Арбитражные споры, связанные с изменением стоимости товара после того, как заключен договор поставки

После того как заключен договор поставки, перед поставщиком может встать необходимость увеличить стоимость товара.

Причиной такого повышения могут стать различные факторы, в первую очередь, это увеличение расходов на производство товара, особенно если это сложное оборудование.

В большинстве случаев покупатель не согласен с увеличением стоимости, вследствие чего продавец вынужден в судебном порядке добиваться внесения в договор изменений.

Подавая в арбитражный суд иск, поставщик должен принимать во внимание следующие моменты.

Пунктом 2 ст. 451 Гражданского Кодекса РФ предусмотрено, что в случаях, когда стороны не смогли достичь соглашения о внесении изменений в договор в связи с изменившимися обстоятельствами или же о расторжении договора, договор все же может быть расторгнут.

Пунктом 4 той же статьи предусмотрены основания, при одновременном наличии которых договор может быть изменен в судебном порядке по требованию заинтересованной стороны.

Итак, для того, чтобы данная претензия по договору поставки была удовлетворена в судебном порядке и в договор были внесены соответствующие изменения, необходимо наличие таких условий:

  • заключая договор, стороны полагали, что изменений обстоятельств подобного рода не произойдет;
  • само изменение обстоятельств обусловлено непреодолимыми для заинтересованной стороны причинами, а после их возникновения продавец действовал с той степенью осмотрительности, которая от него требовалась согласно условиям договора и оборота;
  • исполнение договорных условий без внесения изменений могло бы настолько нарушить прописанное в договоре соотношение материальных интересов сторон и повлечь такой ущерб для заинтересованной стороны, что она лишилась бы существенной доли того, на что рассчитывала, когда стороны заключали договор;
  • из традиции делового оборота либо самого существа договора не следует, что риски, связанные с изменениями обстоятельств, возложены на заинтересованную сторону.

В соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 5934/08 от 14 октября 2008 только совокупность всех условий позволяет истцу рассчитывать на то, что его требования об увеличении стоимости поставляемого им товара будут удовлетворены в суде.

Важно учитывать, что, согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса, обязанность сбора доказательной базы и доказывания наличия совокупности условий возлагается на самого истца.

Взыскание по договору поставки по арбитражным делам, связанным с расторжением договора поставки до получения соответствующего уведомления контрагентом

Общеизвестно, что при рассмотрении споров о расторжении договора поставки суды руководствуются тем, что сторона, которая выступает его инициатором, должна направить контрагенту уведомление об этом.

Однако многие предприниматели ошибочно считают, что расторжение такого договора наступает в срок, который указан в уведомлении.

Возникает ситуация, когда сторона, направляющая такое уведомление, уверена, что договор расторгнут с даты, указанной в уведомлении, и она более не обязана исполнять его условия, в то время как противная сторона, еще не получившая уведомления, продолжает добросовестное исполнение обязательств (например, оплату или поставку товара).

Такая позиция стороны, инициирующей расторжение договора, неверна и может повлечь за собой штрафные санкции по договору поставки, так как согласно пункту 4 ст.

523 российского Гражданского Кодекса данный договор может считаться измененным либо же расторгнутым исключительно с даты, когда контрагент получил уведомление об одностороннем отказе от полного или частичного исполнения условий договора, если другой срок расторжения или внесения изменений в договор не был оговорен в дополнительном соглашениии сторон или не предусмотрен в уведомлении.

Споры по договорам подряда в арбитражных судах

Название суда: Арбитражный суд города Москвы

№ дела: А40-54501/2016-125-510

   Для лизингополучателя это был стартап. Она зарегистрировалась в качестве Индивидуального предпринимателя, накопила стартовый капитал, которого с трудом хватило на первоначальный взнос и взяла в лизинг транспортное средство. Так появился новый микробизнес — транспортная компания.

   Так получилось, что этот проект как и многие начинания мелких предпринимателей, столкнувшись с реалиями экономики очень быстро ушел за пределы рентабельности и предприниматель столкнулась с тем, что ей стало не чем платить очередной лизинговый платеж.

   Надо отдать должное наша предприниматель ответственно относилась к своим обязательствам и столкнувшись с трудностями по их выполнению своевременно обратилась к адвокату Розенбергу Евгению Бенционовичу. На консультации она узнала, что:

  • Если своевременно не платить по графику платежей и продолжать пользование предметом лизинга, то по условиям лизингового договора, помимо основного долга будет начисляться еще и неустойка, размер которой в три раза превышает размер основных платежей, через два-три месяца лизингодатель все равно изымет предмет лизинга и подаст в суд иск о взыскании основного долга и неустойки, что приведет к полному краху предпринимателя.
  • Если сейчас предприниматель добровольно вернет лизингодателю предмет лизинга, то удастся избежать взыскания неустойки, основной долг перестанет расти и самое главное предприниматель имеет право потребовать с лизингодателя возврат оплаченного им первоначального взноса, который составлял 20 % от стоимости предмета лизинга. Эта сумма перекрывала задолженность предпринимателя при условии оперативного возврата предмета лизинга и предприниматель после проведения взаиморассчетов с лизингодателем оставался еще и в плюсе. Адвокат также пояснил, что если лизингодатель откажется принимать предмет лизинга, производить зачет встречных требований, возврвщать часть первоначального взноса, то судебная практика в таких случаях на стороне лизингополучателя и он поможет защитить права предпринимателя в суде.

   В результате консультаций с адвокатом было принято верное решение и на следующее утро начались переговоры с лизингодателем о возврате предмета иска.

Проблематика

   Увы, но лизингодатель, получив от предпринимателя предложение забрать предмет лизинга, провести зачет встречных требований, полностью рассчитаться и на этом прекратить отношения повел себя не добросовестно.

Он пытался уклонялся и не принимать предмет лизинга обратно, затягивал с актами сверок для проведения зачета и наконец отказался выплачивать предпринимателю разницу между суммой первоначального взноса и суммой ежемесячного платежа пропущенного лизингополучателем.

Читайте также:  Как защитить сделку, чтобы ее не оспорили по банкротным основаниям. Карточки от Системы Юрист

Результат

   27.07.2016 года, Арбитражный суд города Москвы по делу А40-54501/2016-125-510 вынес решение о взыскании с лизингополучателя в пользу предпринимателя сумму неосновательного обогащения в размере 859 491,00 рублей и 75 026,00 рублей проценты за неисполнение денежного обязательства.

Арбитражные споры — как избежать ошибок в спорах по арбитражным делам

Предметом арбитражных споров является деятельность юридических лиц во всех ее аспектах.

Ведь у любой компании или индивидуального предпринимателя могут возникать разногласия с контрагентами, партнерами, налоговой службой и другими государственными органами. Случается, что споры появляются внутри руководства.

Все подобные дела, если их не удалось урегулировать иначе, рассматривает арбитражный суд. Действия данного органа регулируются Арбитражным процессуальным кодексом РФ (далее — АПК РФ).

Если в компании нет штатного юриста, лучше обратиться к надежным специалистам с опытом работы по конкретным спорам. Лучше всего улаживать все вопросы без обращения в суд.

Ведь разбирательства чреваты дополнительными финансовыми издержками и отнимают время. Грамотный юрист может точно оценить перспективы арбитражного спора еще до его начала и при необходимости представлять компанию в суде.

Поэтому такие специалисты в итоге помогают значительно сэкономить.

Среди основных вопросов, которые рассматриваются в судебной практике, следует отметить:

  • взыскание убытков организаций;
  • отстаивание прав собственности компании на недвижимость и другие активы;
  • получение неустойки;
  • взыскание долгов по договорам;
  • оспаривание действия таможни;
  • возврат собственности организации;
  • устранение препятствий в использовании имущества.

Также существуют дела особой подсудности. К ним относится рассмотрение вопросов:

  • признания организации банкротом;
  • отказа в регистрации компании;
  • защиты предпринимательской, экономической и иных видов репутации;
  • реорганизации, ликвидации и образования юридических лиц;
  • созыва собрания учредителей ООО;
  • принадлежности активов, входящих в уставный фонд организации.
  1. Досудебный этап. Отлично, если в этот период удастся урегулировать спор. На досудебном этапе необходимо соблюдать порядок подачи претензий в суд. Правила подробно прописаны в части 5 статьи 4 АПК РФ.
  2. Разбирательство арбитражного спора в суде первой инстанции. Сюда входят следующие этапы:
  • возбуждение дела;
  • подготовительные мероприятия судей и сторон к разбирательству;
  • слушание дела;
  • вынесение решения.
  1. Пересмотр дела. Это бывает, если одна из сторон не согласна с судебным решением. Повторное разбирательство арбитражного спора проходит в следующих высших инстанциях: апелляционном или кассационном суде. Такое слушание может быть организовано в порядке надзора или в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

В соответствии с АПК РФ максимальный срок для рассмотрения арбитражных споров в судах первой инстанции составляет 90 дней. Если речь идет об обжаловании решения в вышестоящих органах, для получения окончательного решения сторонам потребуется еще несколько месяцев.

Такие задержки могут негативно сказаться на бизнесе. Тем более что в реальности можно ждать результатов гораздо дольше. Ведь стороны в спорах зачастую намеренно затягивают процесс для собственной выгоды.

Квалифицированный юрист поможет уменьшить убытки и отстоять интересы компании во всех инстанциях.

Чтобы подать иск в суд, истец должен предварительно совершить досудебное действие. Обычно это направление жалобы ответчику. Полный перечень досудебных действий и правил их совершения описан в статье 126 АПК РФ. Если не направить ответчику претензию, иск будет возвращен обратно истцу. Этот документ должен быть составлен письменно, строго по установленной форме. Исковое заявление содержит:

  • наименование суда;
  • информацию об истце. Для ИП нужно указать место проживания, дату и место рождения, адрес государственной регистрации статуса предпринимателя;
  • информацию об ответчике. Аналогично предыдущему пункту;
  • перечисление требований к ответчику (-ам). При этом нужно обязательно ссылаться на конкретные положения законодательства. Если ответчиков несколько, претензии нужно изложить по отношению к каждому из них;
  • точную сумму, которую истец хочет взыскать или обжаловать в ходе арбитражного спора;
  • цену иска, в тех случаях, когда она определяется;
  • подтверждение того, что досудебное действие проведено. Юридически это означает, что истец предпринимал попытку урегулировать арбитражный спор без обращения в суд, но стороны не пришли к соглашению;
  • перечисление мер, предпринятых судом, для защиты прав на имущество до подачи иска.

Также к заявлению нужно будет приложить множество документов. Каждый из них нужно указать в иске. Это могут быть:

  • извещение о том, что всем участникам разбирательства направлено исковое заявление и приложения к нему;
  • квитанция о том, что пошлина на возбуждение делопроизводства уплачена. Ее сумма определяется статьей 333.21 НК РФ. Если истец имеет льготы на уплату госпошлины, ходатайствует о ее уменьшении, отсрочке платежа, это тоже должно быть подкреплено документально;
  • документы, подтверждающие обстоятельства, из-за которых начался арбитражный спор;
  • свидетельство, подтверждающее государственную регистрацию ИП или организации;
  • если интересы истца будет представлять специально назначенное лицо (юрист), к иску нужно приложить доверенность. В этом документе должны быть четко прописаны полномочия представителя;
  • проект оспариваемого договора. Если арбитражный спор возник из-за принуждения к его подписанию;
  • решения арбитражного суда по аналогичным делам, если такие были найдены в российской практике.

Иск по любому арбитражному спору должен быть подписан истцом. Сделать это может и его представитель. При этом нужно не забыть приложить копию доверенности о том, что конкретное лицо будет представлять ваши интересы с правом подписи.

Составляя исковое заявление, важно четко продумать и сформулировать свои требования. Если этого не сделать, даже при решении суда в пользу истца могут возникать разнообразные казусы. Например:

  • Требование по иску: «Прошу наложить взыскание на имущество компании…». Если суд удовлетворит заявление, спорные активы будет сложно продать. Ведь требование о продаже не прописано в иске.
  • Требование по иску юридически несостоятельно из-за того, что неверно сформулировано. Сюда относятся выражения вроде: «Прошу лишить компанию права на использование товарного знака», «Наложить арест на счета ответчика», «Запретить компании заключение договоров».
  • Исковое требование по арбитражному спору сформулировано примерно так: «Прошу признать ответчика виновным в неисполнении условий договора». Если даже суд вынесет решение в пользу истца, компенсации он не получит, ведь о ней не упомянуто в иске.

Чтобы избежать подобных ошибок, лучше обратиться к юристу для составления искового заявления. Он поможет четко сформулировать требования и ответит на дополнительные вопросы.

При подготовке к судебному разбирательству решающее значение имеет сбор доказательств. Это должны быть данные, подтверждающие совершение ответчиком незаконных действий и обосновывающие требования истца. Все доказательства разделяются:

  • на письменные. Это могут быть договоры, справки, переписка, акты и другие документы, касающиеся арбитражного спора. Они могут быть представлены в суд в графическом или цифровом вариантах. К иностранным документам обязательно должен быть приложен перевод, заверенный нотариусом;
  • вещественные. Это предметы, которые помогают прояснить обстоятельства спора своими свойствами, расположением или внешним видом. Чтобы приобщить к делу вещественные доказательства, иметь возможность досматривать их, судом должно быть принято определение. Хранятся такие предметы обычно там, где были найдены. В отдельных случаях их направляют в арбитражный суд.

В ходе арбитражного спора вид доказательств не должен изменяться. Их изучают в присутствии всех заинтересованных сторон. Для этого суд может привлекать свидетелей, экспертов и других независимых лиц. В отдельных случаях все фиксируется на фото и видео. Полученные материалы отражаются в протоколе, а затем прикладываются к нему. Изучение доказательств идет на основе следующих данных:

  • заключения экспертов. Такие доказательства требуются в ходе арбитражных споров, когда установить истину можно только после проведения специальных исследований. О привлечении и отводе экспертов могут ходатайствовать перед судом участники слушаний. Результатом исследования является заключение, содержащее обоснованные выводы;
  • показания свидетелей. Наиболее частый источник, помогающий определить новые обстоятельства дела. Свидетелями являются лица, которые стали участниками и очевидцами событий или получили информацию, касающуюся спора, от третьих лиц. При этом они обязательно должны раскрыть свой источник информации. В противном случае их показания никак не повлияют на ход дела. Когда участник арбитражного спора ходатайствует о привлечении определенного свидетеля, он должен указать степень его важности, а также представить информацию о лице, включая место проживания;
  • показания участников дела. Это мнения сторон, которые суд может принять устно или письменно. Если участник по каким-либо причинам не может явиться на слушание, его опрашивают при помощи видеоконференции;
  • консультации независимых специалистов. От заключения экспертов этот источник информации отличается тем, что проведения исследований не требуется. Специалист в определенной сфере дает показания устно в ходе опроса;
  • документов и иных материалов. Согласно части 3 статьи 64 Административного процессуального кодекса РФ и статье 50 Конституции РФ, они должны быть получены официально и влиять на судебный процесс.

После того как доказательства собраны истцом, он должен предъявить их остальным участникам арбитражного спора до судебного слушания. То же касается и ответчика.

На заседании стороны, как правило, используют только доказательную базу, о которой заранее уведомили всех остальных. Если в процессе появились новые доказательства, можно задействовать и их.

Однако при этом можно понести непредвиденные расходы, согласно части 2 статьи 111 Административного процессуального кодекса РФ.

Суд может дать время на сбор дополнительных доказательств. Это случается, если имеющихся данных недостаточно для прояснения всех нюансов дела или истец изменяет свои требования в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Если для получения доказательств имеются серьезные препятствия со стороны третьих лиц, не участвующих в арбитражном споре, участник дела может обратиться к суду с ходатайством. В этом документе содержится просьба официально затребовать нужные данные у людей, которые ими располагают.

Часто в арбитражных спорах стороны затягивают процесс, чтобы получить определенные выгоды. Для ответчика отсрочка слушания может быть, например, хорошей возможностью вывести деньги в офшор. Истец может потратить дополнительное время на сбор доказательств. Существуют законные способы, позволяющие затянуть арбитражный спор:

  • ходатайство о сборе дополнительных доказательств;
  • добавление в иск возражений. Оппонент должен будет изучить их, на что уйдет определенное время;
  • ходатайство о проведении экспертизы. Это дорого и долго. При этом такой способ позволяет выиграть достаточно времени;
  • неявка на судебные заседания. Каждый случай нужно будет обосновать. Для этого приводятся документы, подтверждающие уважительную причину неявки. Подробнее об этом говорится в статьях 144 и 158 АПК РФ.

При затягивании судебных разбирательств не стоит злоупотреблять своими правами. Грамотно действовать в таких ситуациях и использовать отведенное время с максимальной выгодой обычно помогает юрист.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *