Согласно ст. 1114 ГК РФ, открытие наследства происходит с момента смерти наследодателя или объявления его умершим на основании п. 3 ст. 45 ГК. Наследуется имущество по завещанию, наследственному договору и по закону. Всего закон устанавливает восемь очередей наследования (ст. 1141 ГК).
В первую очередь на наследство претендуют дети, супруг (супруга) или родители покойного, в том случае, если им не оставлено завещания с решением о передаче имущества другим лицам. Восьмая очередь образована нетрудоспособными иждивенцами.
Но как установить правопреемственность в наследовании, если наследник тоже умер? Смерть последнего могла произойти:
- ещё до открытия наследства;
- одновременно с кончиной наследодателя (к понятию “одновременной” относится и смерть, точный момент которой установить невозможно);
- уже после того, как открытие наследства состоялось.
По закону одновременно умершие не наследуют имущество друг друга — оно переходит к прямым потомкам наследника по праву представления.
Если же претендент умер после открытия наследства, наследование произойдёт по праву наследственной трансмиссии.
Итак, наследование по праву представлению и наследственная трансмиссия — в чем разница? Что такое право представления в наследстве? Как происходит переход права на принятие наследства? Подробности далее.
Наследство по праву представления — что это такое
Гражданский Кодекс Российской Федерации в статье 1146 устанавливает правопреемников умершего наследника: доля законного наследника в случае его смерти до момента открытия наследства или одновременно с кончиной наследодателя переходит к прямым потомкам наследника, то есть к его детям и делится в равных частях между ними.
Кто может наследовать по праву представления
Право представления действует только в первых трёх очередях:
- супруги, дети, родители;
- братья и сестры (родные и неполнородные), дедушки и бабушки;
- дяди и тёти.
Следовательно, наследовать по праву представления могут:
- внуки наследодателя (а также их потомки);
- племянники и племянницы;
- кузены (двоюродные братья и сестры).
- То есть круг лиц НПП довольно ограничен.
- В последующих очередях переход права на принятие наследства происходит при отсутствии претендентов в предыдущих очередях по степени родства* (от третьей до шестой) — это общий закон наследования.
- Примечание*:
- Степень прямого кровного родства в соседних поколениях и через поколения (родственники по вертикали: родители — дети; дед, бабка — внуки; прадед, прабабка — правнуки, …предки — потомки) определяется по кол-ву поколений, которое прошло до рождения наследодателем.
- Степень непрямого кровного родства в одном поколении (родственные связи по горизонтали: родные или неполнородные братья и сестры, близнецы, двоюродные, троюродные, четвероюродные, …далее по кол-ву “колен” братья и сестры) определяется от общего предка.
- Степень непрямого кровного родства в соседних “коленах” и через “колена” определяется аналогично прямо кровному родству: дяди, тёти — племянники (родные, двоюродные, троюродные); двоюродные и троюродные деды, бабки — двоюродные и троюродные внучатые племянники).
Примеры наследования по праву представления
Первый пример
У одинокого гражданина Н. есть замужняя младшая родная сестра Л. с двумя детьми, которая считается наследницей второй очереди и родная тётя (третья очередь наследников). По закону, так как у Н. нет прямых наследников, сестра является претендентом на наследство. Но Л.
умирает от болезни раньше своего брата. После смерти Н. все его имущество по праву представления перейдёт племянникам (детям сестры). Но если бы у Л. не было детей, то имущество Н.
перешло бы его родной тете, так как у мужа сестры нет права наследования по представлению (оно имеется только у потомков).
Второй пример
У гражданки К. отсутствуют наследники первой-второй очередей (то есть нет ни мужа, ни родителей, ни детей, ни родных братьев и сестёр). Ближайшие родственники — родные дядя и тётя, у которых есть дети. Однако они умирают, и после смерти К. право представления наследства перейдет двоюродным братьям и сёстрам, которые поделят его в равных долях.
Третий пример
Пойдем по отдаленным ветвям семейного древа, чтобы усложнить задачу:
- Ближайший наследник 30-летнего гражданина С. — это прадедушка — долгожитель Д. (наследник четвёртой очереди, куда входят родственники третьей степени родства).
- У прадедушки в живых остался один потомок, который приходится С. двоюродным дедушкой.
- Из других родственников у С. — только внучатая племянница (внучка старшей неполнородной сестры С, родной по отцу, то есть дочка его племянницы). Сама сестра с дочерью трагически погибли в автокатастрофе. (Стать двоюродным дедушкой в 30 лет — это не фантастика, а последствия неравных браков родителей, когда один намного старше другого, и у него есть взрослый ребенок от предыдущего брака).
Вопрос: Каким образом произойдёт переход права на принятие наследства С. в случае его смерти и одновременной кончины прадедушки Д.?
Ответ: С учётом того, что представление по наследству на четвёртую очередь не распространяется, право наследования переходит в последующую, то есть пятую очередь (внучатые племянники и двоюродные дедушки и бабушки).
Получается, сын прадедушки и внучка умершей сестры будут делить имущество С.
между собой, но к обоим оно перейдёт по общим основаниям — как к участникам последующей (пятой очереди), так как в предыдущих очередях нет претендентов.
Но ведь сын прадедушки его прямой потомок, как же здесь нет права представления? Все верно, дети — прямые потомки, но по праву представления (если бы оно было) наследство С.
должно было достаться исключительно его двоюродному дедушке (единственному потомку прадедушки).
Но из-за того, что при третьей степени родства такой вид правопреемства невозможен, право наследования имущества покойного перешло в следующую очередь, в которой, кроме двоюродного деда, есть ещё и внучатая племянница.
Когда потомкам наследника отказывают в праве представления
Не получат своей доли наследники по праву представления, если:
- в завещании будет отказано им в наследовании (согласно ст. 1118 п.1 ГК);
- данные лица будут признаны недостойными наследниками, в соответствии с п.1, ст. 1117.
Пункт довольно противоречивый и непонятный:
Недостойными наследниками (по закону или завещанию) признаются те, кто незаконным образом пытался принудить родственника изменить завещание в их пользу (или пользу третьих лиц), включив их в претенденты или увеличив наследуемую долю. Данные факты должны быть подтверждены в суде.
В то же время, несмотря на лишение прав недостойных наследников в судебном порядке на основании подтвержденных фактов (внимание!), они “вправе наследовать имущество” (цитата из статьи гражданского кодекса), если умерший после утраты прав негодяями, пытавшимся отжать незаконно его имущество, все-таки укажет их в завещании. Ну как не подумать здесь, что законотворцы специально оставляет лазейки для преступников? Интересно посмотреть на того, кто принимал такие законы.
Наследственная трансмиссия
Трансмиссия в наследственном праве буквально означает переход права на принятие наследства, если преемник по закону или указанный в завещании (трансмитент) умер после смерти наследодателя, не успев вступить в свои права (ст. 1156 ГК РФ).
- Принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (трансмиссар) наследует только то имущество, которое не успел принять трансмитент от наследодателя.
- Права на наследования имущества самого умершего наследника переходят к его правопреемникам на основании стандартных правил наследования (в соответствии с законом или на основании завещания).
- Обязательная доля наследства по трансмиссии наследников не передаётся. (Право на обязательную долю, в размере не менее половины доли, причитающейся по закону, возникает у нетрудоспособных иждивенцев, несовершеннолетних детей наследодателя и других лиц, перечисленных в ст. 1149 ГК РФ).
Условия для наследственной трансмиссии
Наследственная трансмиссия становится возможной, если одновременно будут соблюдены такие условия:
- состоялось открытие наследства;
- срок принятия насл-ва не истек;
- трансмитент умер, не успев принять нас-во (то есть не написал заявление на принятие или отказ, либо не вступил фактически в права владения (пользования) имуществом).
Не применяется наследственная трансмиссия:
- Если принятие нас-ва состоялось, но трансмитент не оформил свои права наследника (к наследникам трансмитента перейдет не право принять насл-во, а само имущество, и наследование будет происходить на общих основаниях).
- Трансмитент умер до открытия нас-ва, одновременно с наследодателем или после того, как истек срок принятия насл-ва. (Исключением может быть назначение наследодателем поднаследника в завещании на тот случай, если наследник умрет, не успев принять насл-во после его открытия).
- Трансмитент успел вступить в насл-во любым из способов, указанных в ст. 1153 ГК РФ.
- Наследник пропустил срок принятия наследства и скончался, не успев обратиться в суд с завлением о восстановлении срока.
В какой срок принимается наследство по трансмиссии
Срок принятия наследства трансмиссии — это остаток 6‑месячного периода принятия наследства наследодателя с момента смерти наследника (ст. 1154 ГК). Он всегда меньше сроков принятия обычного наследства, но устанавливается не менее, чем три месяца (если меньше, то по решению суда его удлиняют до 3‑х мес.).
- Если по истечению этого срока трансмиссар пропустит оформление своих прав по уважительной причине, то согласно ст. 1155 ГК, суд может посчитать наследство принятым им.
- При отказе от наследства срок принятия его другими правопреемниками составляет 6 месяцев с момента отказа.
- Если имущество умершего осталось после прошествия 6 месяцев непринятым, то право наследственной трансмиссии переходит к другим наследникам по закону. Реализовать его они должны в течение 3 месяцев, после того как прошел установленный ст. 1154 ГК срок.
Что делать, если сроки принятия наследства пропущены
Суд может посчитать уважительными причины, по которым правопреемник пропустил сроки вступления в свои законные права: например, он мог просто на знать об открытии наследства.
Тогда срок принятия наследуемого имущества будет восстановлен. Выданные ранее свидетельства на наследство и свидетельства прав собственников аннулируются и меняются на новые (с соответствующими записями в ЕГРН).
Доли наследства заново пересчитываются с учётом появления нового претендента.
- Пропустивший сроки принятия насл-ва может вступить в свои права и без суда, если другие наследники выразят своё согласие и подтвердят его в письменной форме, оформив документ по правилам, установленным ст. 1153 Гражданского Кодекса.
- Принятие наследства по наследственной трансмиссии при истечении сроков регламентируется статьями 1104 — 1108 ГК РФ.
- В случае смерти трансмиссара, не успевшего принять никакого решения по поводу насл-ва, его права по наследственной трансмиссии к наследнику трансмиссара не переходят.
- Итоги: основные различия двух способов наследования
- Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия определяют правила перехода наследства в случае смерти наследника. Различия между этими типами:
- Условия появления права:
- наследование по праву представления (НПП) возможно, если смерть правопреемника происходит до открытия нас-ва или одновременно с ним, то есть он изначально не может наследовать имущество умершего, так как сам умер;
- наследование по праву наследственной трансмиссии (НТ) возможно, если наследник умирает после открытия нас-ва и не успевает вступить в свои права.
Правила наследования:
- при НПП имущество в первых трёх очередях переходит к прямым потомкам наследника (на последующие очереди НПП не распространяется), наследование происходит только по закону;
- наследственная трансмиссия возможна во всех очередях, наследование осуществляется и по закону, и по завещанию.
Сроки принятия наследства:
- при НПП — 6 месяцев;
- при НТ — не менее 3‑х месяцев.
Наследование прав и обязанностей по договору
При наследовании прав и обязанностей, вытекающих из договоров, заключенных при жизни наследодателем, наследник становится стороной соглашения. Правопреемники умершего заменяют его во всех правоотношениях, за исключением неразрывно связанных с личностью человека (алименты, пенсии, возмещение вреда).
Характер, объем и содержание договорных отношений при наследовании имущественных прав не меняется.
Например, при наследовании заложенного имущества право залога сохраняется, а наследник становится на место залогодателя (п. 1 ст. 353 ГК РФ).
Для включения договорных прав и обязанностей в состав наследства существует одно условие: они должны принадлежать наследодателю на день открытия наследства (его смерти).
Наследование права на аренду недвижимости
При наследовании права на земельные участки нотариус, прежде всего, запросит документы, определяющие права наследодателя.
Не возникает вопросов, если земля принадлежала ему на праве собственности или пожизненного наследуемого владения. Если земельный участок был предоставлен в бессрочное пользование, он не переходит по наследству.
В то же время, возведенные на нем дома, сооружения наследуются на общих основаниях.
Согласно ГК РФ (ст.617), если умирает гражданин, использующий недвижимое имущество на правах аренды, его права и обязанности по договору переходят к наследникам. Арендодатель не вправе отказать правопреемникам, если они желают вступить в соглашение на оставшийся срок его действия. Более того, в документы не обязательно вносить изменения, поскольку наследник действует на основании закона.
Общее правило действует, если в соглашении не установлены специальные положения на такой случай, например:
- право аренды прекращается в связи со смертью (ликвидацией) одной из сторон договора;
- арендатор в качестве платы осуществляет реставрацию здания (другие услуги, неразрывно связанные с личностью гражданина);
- арендатор не может передавать свои обязанности любым способом третьим лицам.
Большинство соглашений не содержит подобных ограничительных условий, в результате чего права по договору аренды при наследовании переходят к правопреемникам умершего арендатора.
Если земельный участок находится в собственности государственных (муниципальных) органов, наследник вправе подать заявление на выкуп его в собственность в случае, когда на земле стоит дом, перешедший к нему по наследству (ст. 39.3, 39.20 Земельного кодекса).
Аналогичный подход действует в отношении перехода прав по договору аренды зданий, сооружений и другой недвижимости.
Переход прав по договору долевого строительства
Согласно действующему законодательству (№214-ФЗ) после смерти гражданина, заключившего при жизни договор долевого строительства (ДДС) многоэтажного жилого дома, его права и обязанности переходят к наследникам. Застройщик не может отказать им в перезаключении документа. При этом в состав наследства включаются права:
- на получение объекта после завершения строительства и ввода в эксплуатацию;
- требования устранения недостатков построенной и переданной по акту квартиры;
- требования на возврат излишне выплаченных сумм при уменьшении площади.
Наследник получает и все обязанности, связанные с такими объектами: внести недостающие средства, принять квартиру по акту и так далее. При этом не имеет значения, каким образом происходит наследование: по завещанию или по закону. Имущественное право по договору участия в ДДС включается в наследственное имущество нотариусом по месту открытия наследства.
Обязательства наследников по кредитным договорам
Смерть заемщика не прекращает действие кредитного договора. Наследники, принявшие наследство, отвечают по обязательствам умершего в пределах полученного ими наследственного имущества. В его состав входит как основная сумма займа, так и проценты по нему. В период, необходимый для вступления в наследство (6 месяцев) банк не должен начислять штрафные санкции за просрочку платежей.
Наследники не могут принять наследство частично. Например, оформить свидетельство на имущество наследодателя и отказаться от его прав и обязанностей по заключенным при жизни договорам. Если умерший был включен в программу страхования жизни и здоровья, наследники могут обратиться к страховщику и погасить долг за счет страхового возмещения.
Наследование права коммерческого найма
Коммерческий наем жилого помещения отличается от аренды тем, что хотя бы одной сторон договора выступает физическое лицо.
После смерти нанимателя квартиры он продолжает действовать на тех же условиях, а правопреемником по нему становится проживавший вместе с впоследствие умершим гражданин.
При наследовании (принятии) имущества, он сохраняет право проживания в помещении до окончания срока соглашения. Это правило действует и в случае смерти одиноко проживающего нанимателя.
По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но и те, которые наследодатель не успел юридически оформить, хотя и предпринял определенные действия для их получения.
Так, если гражданин, являющийся нанимателем квартиры в государственном (муниципальном) фонде, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность, то оно включается в наследственную массу. В данном случае право приватизировать жилье получают наследники умершего.
Наследование по договору ренты
Наследодатель мог заключить при жизни договор ренты, как ее получатель или как плательщик. В этом случае складывается две различные ситуации.
- Умерший являлся получателем ренты. Он передал свое имущество (квартиру) еще при жизни, поэтому на момент смерти не является ее собственником. В состав наследства она не входит. Однако если был заключен договор постоянной (бессрочной) ренты, его наследники приобретают право на ее получение. Если рента была пожизненной, они не получают ничего.
- Наследодатель был плательщиком ренты. Наследники вместе с другим имуществом получают квартиру, переданную ему по ренте и обязательства по содержанию получателя ренты, если последний пережил плательщика или заключенное между ними соглашение было бессрочным.
Как подтвердить свои права наследования
Права наследников удостоверяет свидетельство на наследство, выданное нотариусом. Они должны обратиться в нотариальную контору со всеми необходимыми документами:
- свидетельство о смерти наследодателя;
- справка о последнем месте его жительства;
- документы, подтверждающие родство с умершим;
- завещание при его наличии;
- документы о составе имущества, его стоимости;
- договоры, заключенные умершим при жизни.
В свидетельстве перечисляются вещи, наличные деньги, ценные бумаги, в том числе имущественные права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем. К ним относятся права: на авторский гонорар, на получение долга, сумм по исполнительному листу, в том числе на аренду.
Существуют некоторые виды договоров, прекращающиеся в связи со смертью гражданина, в соответствии с действующим законодательством.
Например, не переходят при наследовании права и обязанности по договорам поручения, независимо от того, кем был наследодатель: поверенным или же доверителем.
Также со смертью комиссионера прекращается действие комиссии (ст. 1002 ГК РФ) и безвозмездного пользования, в том числе земельным участком.
Особые отношения возникают по договорам страхования. Страховая сумма не входит в состав наследства, если ее получателем был указан умерший гражданин. Наследники получают ее только в том случае, если они являются выгодоприобретателями. На день своей смерти наследодатель еще не имеет права на получение суммы по страховке.
Договорные отношения отличаются большим разнообразием. Каждый случай наследования прав по договору индивидуален и требует консультации с нотариусом. Наша контора находится в центре Москвы, прием посетителей ежедневный: до 21.00 в будние дни и до 20.00 вечера в выходные. Записаться на прием в удобное время можно по телефону или оставив заявку на сайте.
Вам может быть интересно:
Что такое наследственный договор?
ljsphotography/Depositphotos
С 1 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» от 19.07.2018 N 217-ФЗ. Этот закон ввел в оборот два совершенно новых понятия для российской правовой реалии – совместное завещание и наследственный договор.
Как мы знаем, раньше было два вида наследования – по закону и по завещанию. Теперь же появился третий вид – по наследственному договору. По этому договору одной стороной является наследодатель или оба супруга, а в качестве противоположной стороны выступают один или несколько наследников, которые претендуют на получение наследственного имущества.
Оформление завещания: все тонкости закона
Составлять завещание – обязательно?
Зачем вообще ввели наследственный договор?
Суть наследственного договора состоит в том, что наследодатель договаривается с наследниками о будущем наследства после его смерти.
Эта договоренность может предполагать обязанность наследников выполнить определенные действия, которые имеют для наследодателя значение (к примеру, отремонтировать вещь, которая перейдет по наследству).
То есть наследники получат имущества умершего уже не просто так, а за определенную активность с их стороны.
Понятие наследственного договора ввели для того, чтобы свести к минимуму споры, возникающие между наследниками после смерти наследодателя. Договоренность между ними и наследодателем позволит снять напряжение и неудовлетворенность в распределении наследства.
Как получить имущество по наследственному договору?
Чтобы получить имущество по этому договору, наследники должны выполнять определенные обязанности. К примеру:
- ухаживать за земельным участком или за домашними животными;
- осуществлять оплату коммунальных услуг;
- достроить объект недвижимости и т. д.
Как учесть интересы супруга и детей в завещании?
Как вступить в наследство по завещанию
Как оформить этот документ?
Чтобы наследственный договор признали заключенным, его должны подписать все стороны, а сам документ должен быть заверен нотариально. При удостоверении сделки нотариус должен сделать видеофиксацию этого действия, если стороны не против.
Возможно ли изменить или расторгнуть документ?
Наследственный договор можно изменить или расторгнуть по соглашению сторон.
Также можно сделать это, подав иск суд. Обычно так происходит, если обстоятельства существенно изменились, но одна из сторон не желает менять или расторгать договор. Тем не менее, истец должен будет доказать в суде, что изменение обстоятельств действительно является существенным, иначе суд откажет в иске.
Есть два условия:
- все участники договора должны быть живы;
- обстоятельства существенно изменились (к примеру, выяснилось, что есть лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве, которое не участвует в договоре).
Что такое фактическое вступление во владение квартирой по наследству?
Смогу ли я жить в квартире после смерти бывшей жены?
Кроме того, наследодатель может в любое время расторгнуть такой договор в одностороннем порядке. Для этого он должен направить всем его участникам уведомление об отказе, которое предварительно должно быть удостоверено у нотариуса.
При этом наследодателю придется возместить убытки, понесенные наследником, исполняющим предусмотренные договором обязанности.
К примеру, если наследник начал достраивать здание, но наследодатель отказался от договора, то последнему придется оплатить расходы наследника на строительство.
- Следует добавить, что отказаться от договора в одностороннем порядке смогут и наследники, но только если это будет предусмотрено в договоре или в законе.
- Текст подготовила Мария Гуреева
- Не пропустите:
- Как уменьшить налог при договоре ренты на наследственную квартиру?
- Можно ли отсудить часть квартиры, если она в дарственной, а собственник умер?
- Как сделать, чтобы внук и дочь не претендовали на квартиру?
- Наследство и завещание: 25 полезных текстов
Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.
Когда наследственный договор лучше завещания
Общество привыкло к двум способам наследования: либо по закону, либо по завещанию. Оба варианта вполне подходят для несложных ситуаций, но вызывают проблемы, если нужно передать имущество наследникам не просто так, а на определенных условиях. К счастью, на помощь приходит наследственный договор.
✔ Сегодня мы расскажем о том, что представляет собой наследственный договор, для чего он нужен и какие из “неразрешимых” вопросов наследования он позволяет решить.
1. Для чего придуман наследственный договор и чем он отличается от завещания?
Не секрет, что после открытия наследства в семьях часто случаются конфликты. Например, собственник завещал квартиру одному сыну, а машину — другому. При этом он также хотел, чтобы в квартире сын проживал с матерью, а машину по первой просьбе бесплатно давали для перевозки любимому племяннику и его семье, т.е. всё оставалось “как было заведено”.
Наследники могли не знать о таких условиях, либо знали, но не хотели исполнять, так как просьбы не были зафиксированы, в завещаниях это сделать нельзя. Чтобы воля наследодателя исполнялась были созданы наследственные договоры.
Важным отличием наследственного договора от завещания является то, что последнее — односторонний акт. В отличие от завещания, наследственный договор заключается наследодателем и наследником. Это позволяет заранее согласовать права и обязанности сторон.
2. Кто может быть наследником по договору?
Наследником по договору может быть указано любое лицо, которое может призываться к наследованию. Перечень лиц указан в статье 1116 Гражданского кодекса.
К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, а также юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
Т.е. по такому договору наследство под условием можно передать не только гражданам, но и юридическим лицам. Например, завещать коллекцию самоваров музею, но только при условии, что они будут выставляться, а не пылиться в запасниках.
3. На что стоит обратить внимание при составлении наследственного договора?
1) Если завещание можно составить в последние минуты жизни и удостоверить подписью главврача больницы, с наследственным договором так нельзя. Он обязательно заверяется у нотариуса, иначе он не будет иметь силы.
Более того, при удостоверении наследственного договора нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры заключения наследственного договора, если стороны наследственного договора не заявили возражение против этого.
2) Наследственный договор в отличие от завещания не может быть закрытым: о содержании документа должны знать и наследодатель, и наследник.
3) Договор подписывается лично: представители по доверенности не допускаются.
4) Наследников может быть несколько: договор может быть не двусторонним, а многосторонним. То есть в одном документе будут указаны несколько наследников и распределение прав и обязанностей между ними.
4. Обязанности наследника по договору
Наследодатель и наследники заранее договариваются, какое имущество кому перейдет и какие условия для этого нужно выполнить. В договоре можно распределить не только активы (недвижимость, деньги и доли в бизнесе), но и пассивы (например, обязанность наследника выплатить кредит).
- Обязанности могут быть двух видов:
- Имущественные обязанности.
- Например, дочь получит квартиру при условии, что будет содержать отца до его смерти.
- Неимущественные обязанности.
- Например, дом отца перейдет сыну только если он будет заботиться о домашних животных своего родителя.
Обратите внимание! Наследственный договор может устанавливать обязательства, которые наследник должен исполнять с момента его заключения. Например, в нем может содержаться обязанность наследника перечислять наследодателю 10 тысяч в месяц, а после смерти наследодателя получает его квартиру.
5. Какие обязанности включать нельзя?
Установленные в наследственном договоре условия не могут ограничивать правоспособность наследника.
Например, нельзя включать условия подобным: супруге достанутся деньги на вкладе, если она похудеет на 20 кг; сын получит квартиру, только если женится; а дочь — если окончит вуз и будет каждую неделю ходить в церковь.
Такие обязанности станут поводом признать сделку ничтожной. В этом случае наследование будет производиться по закону.
6. Что произойдет в случае смерти?
Если умрет наследодатель, к наследнику переходят все права и обязанности, что положены ему по договору.
В случае смерти наследника дела обстоят сложнее. Требовать исполнения условий договора, предусматривающих наступление в случае смерти наследодателя, может только пережившее лицо.
Думайте наперед! Рекомендуем включить в наследственный договор условие, что в случае смерти наследника его собственные наследники будут иметь какие-то права — хотя бы на возврат потраченных денег.
7. Можно ли заключить несколько наследственных договоров?
Да! Законом предусмотрена эта возможность. Несколько договоров могут быть оформлены с разными наследниками и в отношении одного объекта недвижимости.
Последствия заключения нескольких наследственных договоров:
- Если договор заключен с разными наследниками по поводу разных объектов, то законную силу имеет каждый из них;
- Если одно имущество наследодателя стало предметом нескольких наследственных договоров, заключенных с разными лицами, то в случае принятия ими наследства подлежит применению тот договор, который был заключен ранее.
8. Опасности при заключении наследственного договора
1) Право на обязательную долю сохраняется. Дети и иждивенцы получат свое, даже если они в договоре не упоминаются.
2) Наследственный договор между супругами отменяет их совместное завещание.
3) Наследодатель может расторгнуть договор в одностороннем порядке. А наследник — нет: только по соглашению или в суде.
4) Наследодатель может как угодно распоряжаться своим имуществом при жизни. Например, продать его и потратить все деньги. Договором это запретить невозможно. То есть если по договору он завещал квартиру, но при жизни ее продал, то наследник ничего не получит.
5) Если есть и завещание и договор, решать, какой из документов должен быть исполнен, придется в судебном порядке.
✔️ Наши услуги
В команду «Крайнев и партнеры» входят юристы, имеющие многолетний опыт комплексного сопровождения дел о наследовании.
Записаться на консультацию и узнать стоимость сопровождения судебного дела или выполнения иного поручения можно обратившись по телефону +7 (495) 136-52-04 или оставив свои контактные данные в чате на нашем сайте.
Нюансы договорных отношений: что нужно знать о заключении договора
Договор – дело добровольное
Понятие «договор» содержится в п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ).
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
По общему правилу договор заключается путем направления предложения о его заключении, которое называется офертой, и путем встречного согласия второй стороны, которое называется акцептом.
Изначально заключение договора является делом добровольным, что следует из п. 1 ст. 421 ГК РФ.
Понуждение к заключению договора возможно только в случае, если это предусмотрено законом или если сторона добровольно приняла на себя обязательство заключить договор, но уклоняется от его заключения, например, не исполняет обязательств по предварительному договору, что регулируется ст. 429 ГК РФ.
Оферта может представлять собой направленный второй стороне проект договора, с условиями которого вторая сторона может полностью согласиться, полностью отклонить либо вступить в переговоры о согласовании условий данного договора.
Действующее законодательство не содержит понятия переговоров и не устанавливает их порядка, однако переговоры зачастую являются важным этапом, предшествующим сделке, который может повлечь для сторон определенные правовые последствия.
Во время переговоров стороны должны действовать добросовестно.
Важно предоставлять друг другу необходимую и достоверную информацию и не скрывать важные детали о себе и своей деятельности, которые влияют на суть принимаемых сторонами решений при вступлении в договорные правоотношения. Нельзя неоправданно и неожиданно для партнера прекращать переговоры.
Ответственность за нарушения при переговорах
Ответственность за недобросовестные действия в ходе переговоров о заключении договора устанавливает ст. 431.1 ГК РФ. Так, согласно п. 3 ст. 434.1 ГК РФ сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
При этом в п.19 Постановления Пленум Верховного Суда РФ от 24.03.
2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на истце лежит бремя доказывания того, что, вступая в переговоры, ответчик действовал недобросовестно с целью причинения вреда истцу.
Например, пытался получить коммерческую информацию у истца либо воспрепятствовать заключению договора между истцом и третьим лицом (пункт 5 статьи 10, пункт 1 статьи 421 и пункт 1 статьи 434.1 ГК РФ). При этом правило пункта 2 статьи 1064 ГК РФ не применяется.
При ведении переговоров следует также учитывать, что нельзя раскрывать другим лицам и использовать в своих целях полученную от второй стороны переговоров конфиденциальную информацию, даже если по результатам этих переговоров договор не будет заключен. Нарушившая это правило сторона должна будет возместить другой стороне убытки, что прямо предусматривает п. 4 ст. 434.1 ГК РФ.
Обсуждая условия договора, необходимо помнить, что для заключения договора сторонам в первую очередь нужно согласовать его существенные условия. Согласно положениям п. 1 ст.
432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как обязательные для договоров данного вида, а также все те условия, которые надо согласовать по заявлению одной из сторон.
Договор есть, а договоренности – нет
Если соглашения по всем существенным условиям договора стороны не достигнут, если такие условия будут отсутствовать в договоре, то, несмотря на то, что в распоряжении обеих сторон будет находиться письменный документ, именуемый договором, с точки зрения закона договор не будет считаться заключенным. Этот вывод подтверждается многочисленной судебной практикой.
В п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 разъяснено, что «в случае спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства и доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательства.
При этом суду следует исходить из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной ст. 10 ГК РФ.
» Это значит, что сторонам при заключении договора следует изучить вопрос о том, какие условия в соответствии с нормами действующего законодательства являются существенными для договоров данного вида, а также четко выразить свою волю на то, какие условия договора являются существенными для стороны этого договора.
Понятно, что свою волю об условиях заключаемого договора целесообразнее всего выразить в письменном виде.
По закону юридические лица и индивидуальные предприниматели в большинстве случаев обязаны соблюдать письменную форму, когда заключают сделки между собой или с гражданами. Это следует из положений п. 3 ст. 23 и п. 1 ст. 161 ГК РФ.
Если письменная форма договора не соблюдена, то придется прилагать дополнительные усилия к доказыванию факта совершения сделки и ее условий.
И вот в этом вопросе у сторон сделки зачастую возникает недопонимание. Многие считают, что если отсутствует документ, именуемый договором, то между сторонами и самого договора нет. Но здесь необходимо учитывать, что заключить договор в письменной форме можно разными способами.
Сделать это можно, составив единый документ, поименованный сторонами «договор», в том числе с указанием вида договора. Например, «договор поставки», «договор подряда» и т.д. Но также можно заключить договор, просто обменявшись документами.
Кроме того, договор может быть признан заключенным, если стороны начали исполнять договор в ответ на предложение его заключить. Например, одна сторона направляет второй стороне счет на оплату товара, в котором указаны названные в законе существенные условия договора поставки: наименование товара (п. 3 ст.
455 ГК РФ) и его количество (п. 3 ст. 455, ст. 465 ГК РФ). Вторая сторона оплачивает счет и затем принимает весь товар, подписав накладную.
Несмотря на отсутствие документа, в котором прописаны все условия сделки, в данном случае договор поставки по общему правилу будет считаться заключенным и исполненным, поскольку в данном случае счет на оплату – это оферта, а платежное поручение, равно как принятие товара и подписание накладной, – это акцепт.
Например, во многом показательно Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.08.2018 г. по делу № А81-7300/2017, которым генподрядчику, заявлявшему, что он не подписывал присланный ему договор и стороны не согласовали существенных для него условий, суд отказал в иске о возврате денег по ст. 1102 ГК РФ.
Деньги генподрядчиком оплачены по счету, который субподрядчик направил ему вместе с подписанным только с его стороны договором.
Суд, принимая решение, указал, что генподрядчик знал о выполнении работ, был заинтересован в их результате, а значит – обязан их оплатить, поскольку вместо договора выполнение работ подтверждает электронная переписка, явно исходившая от сторон, и акт о выборе участка работ.